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申请国外专利时如何确定专利的类型

2023-05-30 03:15:43 | 好商标网

申请国外专利时如何确定专利的类型

目前世界专利法体系总体上分为两大类,一类为大陆法体系,专利包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利;另一类为英美法体系,专利只有发明和外观设计两种类型。除了上述类型外,在德国、西班牙等国家还有增补专利。在决定申请国外专利布局后,选择何种专利形式保护创新成果是非常重要的,一般情况下我们需要考虑以下4个因素:

1.发明创造的保护要点

发明、实用新型、外观设计专利都有其各自保护的对象。发明保护涉及产品或方法的新技术方案,实用新型保护涉及产品的新技术方案,外观设计保护产品的形状、图案、色彩以及三者的结合。选择何种类型的专利来保护创新成果,必须考虑我们想要保护什么。以汽车为例,如果我们改进了汽车的内部结构,使其更节省能源,我们可以利用发明或实用新型对其保护;如果我们改进了汽车外形,使其更有美感,我们可以利用外观设计对其进行保护。

当然,三种专利并不互斥。有许多改进在一些国家既可以利用发明保护又可以利用实用新型保护,我们可以考虑申请发明或者申请实用新型或者两者都申请。在有些情况下,有些发明创造甚至可以利用三种类型的专利进行保护。例如,发明创造涉及汽车的外形,如果该改进提高了汽车的运动性能、提高了效率,则我们可以考虑申请发明或实用新型;同时,外形的改进属于产品形状的改进,我们还可以考虑申请外观设计。

2.目标国家或地区的法律环境

由于各个国家或地区专利保护的类型有所不同,对实质审查、形式审查的规定有所不同,在选择专利类型要加以考虑。

实质审查的速度与审批机构的审批能力紧密相关。有些国家从申请到授权需要经过几年甚至更长的时间,对于想尽快获得专利保护的企业来说,可以考虑发明或实用新型同时申请,以便获得及时保护。

此外,专利权保护力度、法律诉讼维权难易程度等均影响专利类型的确定。



3.创新程度的高低

创新程度的高低也是影响我们选择专利类型的重要因素。大多数国家都对发明进行实质审查,通过检索、审查来判断是否该授予其专利权,权利比较稳定;而实用新型通常不经过实质审查,仅满足形式要求即可获得专利权,权利不够稳定。经过实质审查的发明专利对创新程度的要求显然高于实用新型。此外,大多数国家发明的保护期限比实请之用新型的保护期限长,发明一般保护20年,而实用新型保护期限一般为6~10年。如果是原创性改进,创新程度高,可以考虑申请发明专利,以获得一个权利稳定、时间长的保护。如果仅涉及细微改进,创新程度比较低,则可以考虑申请实用新型专利。

4.与其他专利申请的相互关系

如果一项发明是在某专利申请的基础上进行进一步改进而形成的,则在德国、西班牙等国家可以申请增补专利对其进行保护。与普通专利相比,增补专利的主题必须与其一权以主专利的主题相同,但不要求相对于其主专利具备创造性。增补专利的保护期限不是以放增补专利的申请日作为起算日,而是以其主专利的申请日作为起算日,即增补专利的保护期限与其主专利的剩余保护期限相同。基于增补专利的特点,如果申请人对其已有的专利进行小的改进时,如果按照普通专利申请,已有专利有可能影响其创造性而致使其不能获得授权,此时申请人可以考虑利用增补专利进行保护。

专利侵权对比的客体是什么?

专利侵权比对中,比对的客体到底是什么呢?是双方的专利产品,还是双方专利的权利要求?这个问题可能是经常被弄混淆的,但是又是一个非常重要的问题。实际上,专利侵权判定的客体是:技术方案,这一技术方案即包括被诉侵权技术方案,也包括专利权人所主张的专利技术方案。

在专利侵权诉讼中,首先要确定专利权的稳定性,然后根据专利权利要求界定其保护范围,再次要准确确定被诉侵权产品或者方法的技术特征,最后将被诉侵权技术方案的技术特征和专利权利要求的技术特征进行比对,以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围。

而当专利权人和被诉侵权人均有专利时,一般不能将双方专利产品进行比对,也不能将双方专利的权利要求进行比对,只能以被诉侵权产品或者方法的技术方案与专利权利要求进行对比,以判断被诉侵权产品或者方法是否落入了专利权的保护范围。



在专利侵权诉讼中,有的时候,被诉侵权人会主张自己也有专利,其实施的是自己的专利技术,没有侵犯对方的专利权。这种认识是错误的。因为使用自有专利并不是法定抗辩的事由,但是如果被告提出这种抗辩的话,法院会根据被告自有专利和原告专利的关系,采取不同的处理方式。

1.被告的自有专利公开时间早于原告专利的申请日,则构成原告专利的现有技术,可以适用现有技术抗辩;

2.被告的自有专利构成原告专利的抵触申请时,法院可以予以释明,被告可以主张适用抵触申请抗辩,或者启动无效宣告程序,申请宣告原告专利无效;

3.被告的自有专利晚于原告专利申请日,则抗辩不能成立,也不能将双方专利产品或者双方专利的权利要求进行比对,而仍应将被诉侵权物与原告专利进行对比,只要呗诉侵权物落入原告专利的保护范围,就构成侵权,即使被告实施的是其只有专利的技术方案。在被告依据其主张的专利生产的产品落入原告专利的保护范围的情况下,被告主张的专利要么是原告专利的从属专利,要么与原告专利属于重复授权的情形。对于重复授权,由于专利法保护申请在先的原则,被告的专利无法获得保护;对于从属专利,在未经原告许可的情况下实施其技术方案,亦构成侵权。

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