2023-06-04 08:11:13 | 好商标网
专利权是一种无形的财产,受我国法律保护,但是专利权纠纷也是一种很常见的事情。很多网友对于侵犯专利权的行为具体有哪些存在疑惑。那么,侵犯专利权行为有哪些,以下由好商标网小编为您一一解答,希望对您有所帮助。
一、侵犯专利权行为有哪些
根据现行专利法,专利侵权行为的具体形态可分为:
1、未经许可实施他人专利行为。好商标网
这类专利侵权行为必须满足两个条件:未经权利人许可和以生产经营为目的。
根据《专利法》第十一条的规定,包括以下3种具体形式:制造、使用、许诺销售、销售或进口他人发明专利产品或实用新型专利产品;使用他人专利方法以及使用、许诺销售、销售或进口依照该方法直接获得的产品;制造、销售或进口他人外观设计专利产品。
2、假冒他人专利行为。这类专利侵权行为是指侵害专利权人的标记权。
根据《专利法实施细则》第八十四条规定,包括以下4种具体形式:未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。
3、以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法。
根据《专利法》的规定,这类行为需要承担一般的民事侵权责任,由管理专利工作的部门责令改正并予公正,可予以处罚。
4、除法律明确规定之外,在理论上和实践中还存在两种侵权行为:
过失假冒,即指行为人本意是冒充专利,随意杜撰一个专利号,而碰巧与某人获得的某项专利的专利号相同。在这种情况下,即使该行为无假冒故意,但其行为结果仍然构成了假冒他人专利。反向假冒,即指行为人将合法取得的他人专利产品,注上自己的专利号予以出售,这种行为显然不够成假冒他人专利”,但事实上侵害了合法专利权人的标记权,仍是一种侵权行为,侵权人应当承担民事责任。
二、专利侵权行为应负哪些法律责任行政责任
对专利侵权行为,管理专利工作的部门有权责令侵权行为人停止侵权行为、责令改正、罚款等,管理专利工作的部门应当事人的请求,还可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。
民事责任
1、停止侵权,是指专利侵权行为人应当根据管理专利工作的部门的处理决定或者人民法院的裁判,立即停止正在实施的专利侵权行为。
2、赔偿损失。侵犯专利权的赔偿数额,按照专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人获得的利益确定;被侵权人所受到的损失或侵权人获得的利益难以确定的,可以参照该专利许可使用费的倍数合理确定。
3、消除影响。在侵权行为人实施侵权行为给专利产品在市场上的商誉造成损害时,侵权行为人就应当采用适当的方式承担消除影响的法律责任,承认自己的侵权行为,以达到消除对专利产品造成的不良影响。
刑事责任
依照专利法和刑法的规定,假冒他人专利,情节严重的,应对直接责任人员追究刑事责任。
三、不侵犯专利权的行为有哪些1、专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或者销售该产品的行为,不再需要得到专利权人的许可,这是对专利权的一项重要限制,被称之为专利权穷竭原则”。应当指出的是,这个原则只适用于合法地投入市场是专利产品。合法投入市场的抓膘了产品包括:
一是由专利权人投入市场的专利产品;
二是被许可人投入市场的专利产品;三是由先用权人投入市场的专利产品;四是由强制许可的受益入投入市场的专利产品;五是由国家计划许可的被许可人投入市场的专利产品等等。如果明知是非法投入市场的专利产品而进行使用、销售的,属于侵犯专利权的行为。
2、先用权人的利用。
专利法第六十九条第三项规定,在申请日以前已经制造相同产品,使用相同方法或者已经作了的制造、使用的和要准备,并且仅仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯。这就是先用权原则。
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3、善意地使用或者销售未经专利权人许可而制造出售的专利产品。
我国专利法第六十九条第2款规定,使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并销售的专利产品的,不视为侵权。因为任何第撒播人没有义务在使用或者销售一件专利产品之前,弄清楚该专利产品是由什么方式进入流通领域的。对专利权人权利的这一限制,主要是为了方便人们生产、生活的需要。
4、外国运输工具运行中使用专利产品。
我国专利法第六十九条第4项规定,临时通过中国领土、领海、领空的外国运输工具,依照其所属过同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵权。这也是《保护工业产权巴黎公约》中规定的一项对专利权人的限制。
5、非商业目的的使用。
专利法第六十九条规定,专门为科学研究和实验而使用有关专利的行为,不视为侵权,因为该行为不属于商业行为。非商业目的的利用专利,无非为了发展子科学技术,教育培养人才,有利于鼓励科学研究和实验外,还包括因教育目的的利用和为个人或者家庭目的的利用专利。
以上是好商标网小编整理的关于侵犯专利权行为有哪些的相关法律知识。侵犯专利权的行为有未经许可实施他人专利、假冒他人专利行为、以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法等行为。如果您还有其他问题的,欢迎咨询好商标网律师。
发明专利与发现有何联系?有哪些区别?
发明的定义究竟是什么?您知道吗?接下来,小编将为您详细阐述。
我国专利法规定可以获得专利保护的创造发明有发明、实用新型和外观设计3种,当中发明专利是最主要的一种。在这里我们首先要问什么叫发明?大部分国家的专利法对发明专利进行了说明,但并没有给发明下定义,至于学者对发明的定义则是各不相同。
了解和分析各国专利法对发明的规定,可以认为,发明是发明者运用自然规律而提出处理某一特定问题的技术方案。因此我国专利法实施细则中强调“专利法所称的发明指的是对产品、方式或其改进所提出的新的技术方案”。发明者仅有将这类技术方案向国家专利局提交申请,而且通过一系列严格的审查,尤其是新颖性、创造性和实用性的审查;对符合标准的发明专利申请授予专利权。申请者还应按期办理登记手续和缴纳当年年费,此项发明专利申请才可以正式变成一项具有专利多种属性的发明专利。
值得强调的是,发明有别于发现。发现是揭示自然界早已存在的但尚未被人们所认识的自然规律和本质。而创造发明则是运用自然规律或本质去处理实际问题的技术方案。
发现是无法获得专利的。仅有发明才可以获得专利。在这里还需要强调的是,专利法中所指的发明仅仅是一项处理某一特定问题的技术方案,虽然这类技术方案的构思,在获得专利权时,有的都还没通过实践证明可以直接用于工业化生产,生产制造成某类实际的物品,因此这是一种无形的知识财产。但也无法将这类技术方案的构思与那些只是单纯性地提出技术名称和设想,或者仅仅代表一种愿望,而究竟怎样实现,无明确的具体办法,也不具有将来有实现的可能性的愿望一概而论。显而易见,后者是无法变成专利法中所称的发明的。
专利法所称的发明可分为产品发明(如机器、仪器、设备和用具等)和方式发明(生产制造方式)两个大类。相对于某一些技术领域的发明,如疾病的诊断和治疗方法、原子核转换方式获得的物质等都不授予专利权。计算机软件的发明,则要视其是不是归属于单纯性的计算机软件或能够与硬件相结合的专用软件,并进行区别对待,后者是可以申请专利保护的。至于涉及到微生物的发明也是可以申请发明专利的。但要按期递交微生物保藏证明。
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专利权授予条件技术专利如何申请是很多创新创业者的老大难问题,拥有创新技术却苦于不知道申请专利需要什么,最终导致自身权益受到损害,丧失原本应当享有的专利权,今天好商标网小编就为您介绍一下专利权授予条件的相关知识。接下来就和好商标网小编一起了解一下吧。一、专利权授予条件授予专利权的条件是指一项发明创造获得专利权应当具备的实质性条件。一项发明或者实用新型获得专利权的实质条件为新颖性、创造性和实用性。
专利权共有指的是什么意思专利权共有指的是当两个或两个以上单位,个人,或者单位和个人,共同协作或一个单位接受其他单位委托研究,设计任务完成的发明创造。该发明创造的专利申请权,专利权可以在共同研究开发合同或委托研究开发合同中予以明确。合同未约定的,申请并获得专利的权利属于完成或共同完成的单位。产生专利权共有的情况下有下几种:1.两个以上的人共同开发完成一项发明创造产生;2.两个以上单位合作研究,共
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