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专利无效宣告对侵权诉讼程序的影响 商标、专利、著作权三者的区别

2023-06-03 23:39:44 | 好商标网

专利无效宣告对侵权诉讼程序的影响

在专利侵权诉讼中,被告经常会启动针对涉案专利的无效宣告程序,以此来延缓或者扭转判决。在国内,由于专利的审查制度的原因,约有一半的专利权被最终宣告无效。因此为了防止专利权人利用不符合授权条件的专利来制止他人的正常经营行为,体现司法公正,部分专利侵权诉讼因无效宣告程序而终止审理。

由于我国专利确权制度和侵权诉讼在审理机构和职能配置上采用分离模式,加上专利确权程序受行政诉讼的影响周期较长,中止审理侵权案件也会产生一些弊端。一是影响实体公正。由于无效宣告程序的周期较长,且中止诉讼期间被告可以继续实施被诉侵权行为,加之中止诉讼的裁定不可上诉,权利人对此几乎没有救济途径,因此诉讼可能放纵侵权行为,影响实体公正。二是影响诉讼效率。中止审理侵权案件会导致案件长期处于停滞状态,造成大量案件积压,造成诉讼程序效率低下。



当然如果不中止诉讼也可能出现弊端,因为专利无效的结果不具有追溯力,如果不中止诉讼程序,法院审理侵权案件认定侵权成立,但最终涉案专利被宣告无效时就会造成不公平的结果。

因此在实践中,法院对于是否中止诉讼程序会根据实际情况进行考量。比如当原告以发明专利提起诉讼,被告又没有有力的不侵权抗辩的理由时,即使被告提出无效宣告,法院也可以不中止诉讼程序。但对于实用新型专利和外观设计专利,由于其是初步审查制度,因此,当被告以该涉案专利正处于无效宣告程序时,法院多半都会中止诉讼程序。

《专利侵权判定指南(2017)》第9条

在一审判决作出前,权利人所主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效,权利人没有及时变更主张的权利要求的,可以裁定驳回权利人基于该被宣告无效的权利要求的起诉。 

有证据证明专利复审委员会宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。

权利人另行起诉的,诉讼时效期间从行政判决书送达之日起计算。有证据证明在行政诉讼期间被诉侵权行为一直在持续的,权利人另行起诉时可以就此主张权利。

《专利侵权判定指南(2017)》第10条

当事人不服一审判决向二审法院提起上诉,在终审判决作出前,一审判决所依据的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,一般应当撤销一审判决,裁定驳回权利人基于该被宣告无效的权利要求的起诉。但是,有证据证明专利权人在法定期限内针对无效决定提起行政诉讼,在综合考虑在案证据、涉案专利技术难度、被告抗辩理由等因素的情况下,根据当事人的申请,可以裁定中止二审案件的审理。

有证据证明专利复审委员会宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销,权利人另行起诉的,在没有新的事实的情况下,应当参照原一审判决认定的事实和证据做出判决。

对于涉案专利被宣告无效后,诉讼程序审理继续审理时,法院会根据涉案专利的具体法律状态进行审理。即当涉案专利的权利要求全部被驳回,则驳回诉讼请求。如涉案专利部分被驳回,则根据有效的权利要求对侵权诉讼的影响采取不同的流程:当有效的权利要求是原告据以提出侵权诉讼的权利要求时,继续审理侵权诉讼程序;当有效的专利不是原告据以提出侵权诉讼的权利要求时,法院可以允许原告变更据以主张权利的权利要求,并继续审理侵权程序。

商标、专利、著作权三者的区别

知识产权的重要性不仅仅是企业可以察觉到,每个人也都是可以察觉得到的,知识产权不是企业的专利,是每个人的专利,商标注册与著作权登记都是如此。

现如今越来越多的人开始提及要重视知识产权,甚至有不少企业将知识产权提升到了公司战略的高度。那么知识产权到底是什么呢?最为常见的知识产权要数商标、专利和著作权了。今天,本文就将以简洁、朴实的语言为大家来区分这三者的区别。

1、商标

用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,商标是最常见的知识产权类型。

申请商标的作用:

通过确保商标注册人享有用以标明商品或服务来源,或者许可他人使用以获取报酬的专用权,而使商标注册人受到保护。商标是产品与包装装潢画面的重要组成部分,设计精美、寓意深刻、新颖别致、个性突出的商标,能很好地装饰产品和美化包装,使消费者乐于购买。

2、专利

专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

申请专利的作用:

有效地保护发明创造,发明人把其发明申请专利,专利局依法将发明创造向社会公开,授予专利权,给予发明人在一定期限内对其发明创造享有独占权,把发明创造作为一种财产权予以法律保护。

3、著作权

著作权又称为版权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。

申请著作权的作用:好商标网

著作权是法律上规定的某一单位或个人对某项著作享有印刷出版和销售的权利,任何人要复制、翻译、改编或演出等均需要得到著作权所有人的许可,否则就是对他人权利的侵权行为。

无论是商标、专利还是著作权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特点,审查的重点也不同。

商标审查的是显著性,说的简单点就是能区分出来、跟别人不一样。比如美味牌苹果,就不具有显著性:由于美味是形容词,美味苹果涉及范围太广,这样的词不可能被某一家企业独占,也就无法被区分出来。除了显著性以外,商标还要审查相似性,即在相同或近似类别下,不能存在相同或近似的商标在先申请。如果既有显著性又不存在相似商标,那么商标就差不多可以通过审查了。

专利审查的重点是新颖性,说的简单点,就是这个技术是前无古人的。审查方法也很简单,一般通过查阅现有文献的方法来判断。如果现有文献查不到,那么说明这个专利就具有新颖性。

著作权相对特别,因为著作权自作者完成之日起就获得了,不需要一个证书来证明自己的权利。看到这里很多人肯定要问,既然如此,为什么还要做著作权登记呢?其实,做不做著作权登记,作者都享有著作权,但谁是原作者就很难证明了。比如,你写了一篇文章,有一天别人用了,你怎么证明这篇文章就是你写的呢?如果你写完文章后,做了著作权登记,别人再盗用你文章的时候,你就可以拿出著作权证书来维护自己的权益。因此,著作权登记,减轻了原作者的举证责任

以上就是关于专利、商标与著作权三者之间的区别,这三者将是未来企业和国家的竞争力,而且其价值非同小可,如果您想要注册商标或者登记版权专利等,都可以与我们联系,好商标网服务热线:40000-777-72.

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