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商标、专利、著作权三者的区别 一类和二类发明专利的区别

2023-06-03 19:30:31 | 好商标网

商标、专利、著作权三者的区别

知识产权的重要性不仅仅是企业可以察觉到,每个人也都是可以察觉得到的,知识产权不是企业的专利,是每个人的专利,商标注册与著作权登记都是如此。

现如今越来越多的人开始提及要重视知识产权,甚至有不少企业将知识产权提升到了公司战略的高度。那么知识产权到底是什么呢?最为常见的知识产权要数商标、专利和著作权了。今天,本文就将以简洁、朴实的语言为大家来区分这三者的区别。

1、商标

用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,商标是最常见的知识产权类型。

申请商标的作用:

通过确保商标注册人享有用以标明商品或服务来源,或者许可他人使用以获取报酬的专用权,而使商标注册人受到保护。商标是产品与包装装潢画面的重要组成部分,设计精美、寓意深刻、新颖别致、个性突出的商标,能很好地装饰产品和美化包装,使消费者乐于购买。

2、专利

专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

申请专利的作用:

有效地保护发明创造,发明人把其发明申请专利,专利局依法将发明创造向社会公开,授予专利权,给予发明人在一定期限内对其发明创造享有独占权,把发明创造作为一种财产权予以法律保护。

3、著作权

著作权又称为版权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。

申请著作权的作用:

著作权是法律上规定的某一单位或个人对某项著作享有印刷出版和销售的权利,任何人要复制、翻译、改编或演出等均需要得到著作权所有人的许可,否则就是对他人权利的侵权行为。

无论是商标、专利还是著作权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特点,审查的重点也不同。

商标审查的是显著性,说的简单点就是能区分出来、跟别人不一样。比如美味牌苹果,就不具有显著性:由于美味是形容词,美味苹果涉及范围太广,这样的词不可能被某一家企业独占,也就无法被区分出来。除了显著性以外,商标还要审查相似性,即在相同或近似类别下,不能存在相同或近似的商标在先申请。如果既有显著性又不存在相似商标,那么商标就差不多可以通过审查了。

专利审查的重点是新颖性,说的简单点,就是这个技术是前无古人的。审查方法也很简单,一般通过查阅现有文献的方法来判断。如果现有文献查不到,那么说明这个专利就具有新颖性。

著作权相对特别,因为著作权自作者完成之日起就获得了,不需要一个证书来证明自己的权利。看到这里很多人肯定要问,既然如此,为什么还要做著作权登记呢?其实,做不做著作权登记,作者都享有著作权,但谁是原作者就很难证明了。比如,你写了一篇文章,有一天别人用了,你怎么证明这篇文章就是你写的呢?如果你写完文章后,做了著作权登记,别人再盗用你文章的时候,你就可以拿出著作权证书来维护自己的权益。因此,著作权登记,减轻了原作者的举证责任

以上就是关于专利、商标与著作权三者之间的区别,这三者将是未来企业和国家的竞争力,而且其价值非同小可,如果您想要注册商标或者登记版权专利等,都可以与我们联系,好商标网服务热线:40000-777-72.

一类和二类发明专利的区别

一类发明是授权发明专利,二类发明是实用新型专利。

一、一类发明专利

1、发明专利

发明专利申请难度、周期长,这个大家都知道,很多企业选择从总公司或其他渠道以转让的方式获得,在高企认定评分体系中,转让来的专利得分一定小于自主申请的,企业在高新申请前可进行综合分析后,在考虑自己是申请还是转让授权来获得。

2、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种和集成电路布图设计专有权。好商标网

这些在高企认定中都不太常见,有这类资质的企业就可以轻松坚决掉知识产权不足的问题了。

二、二类发明专利

1、实用新型专利

实用新型审查周期已延长7-14个月,申请就能下授权是不可能的事,应至少提前1年开始申请。

2、外观设计专利

外观专利到底能否用来申报高企认定一直备受争议,实际上高企认定认可的知识产权范围中并未将外观专利排除,可以用来申报,但“含金量”有待验证。

3、软件著作权

软件著作权在高企认定中最为常见,因申请门槛低、下证周期短备受企业青睐,如企业产品真的跟软件完全挂不上钩,千万不要硬凑。

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